首页WeIP动态WeIP微阅读 · 第11辑 | 专利权人的权利(一)

WeIP微阅读 · 第11辑 | 专利权人的权利(一)

《专利法》第十七条第二款规定:“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。” 

专利标记是指标明有关产品享有专利保护的字样,如“中国发明专利”、“专利产品”等等。专利标记的作用主要在于向公众表明该产品获得了专利保护,任何人未经许可不得擅自仿制。在产品上标明标记,可以作为第三人应当得知该产品享有专利保护的证明。另外,在现阶段,由于某些消费者对于专利的意义了解还不甚清楚,一些人甚至以为专利代表着一种良好的品质。因此一些人往往打着专利的旗号以起到增加产品吸引消费者的作用。专利号是国家知识产权局专利局在授予专利时给予的专利编号。标明专利号的作用在于指明该产品设计有哪件专利,便于第三人确认该专利是否真实有效,并查询该专利的相关文献。

正因为专利标记和专利号具有这样一些作用,所以专利法规定专利权人享有标记权,即在其专利产品或者其包装上标明专利标记和专利号的权利。

标记权是专利权人的权利,因此任何人不得在非专利产品或者其包装上标注专利标记和专利号。如果非专利产品在该产品的包装上标注专利标记,或者标注该产品是由该专利方法所制造,就是将非专利产品冒充专利产品,将非专利方法冒充专利方法,构成冒充专利的行为,管理专利的部门可以依照《专利法》第六十三条的规定予以处罚。如果仿制专利权人的专利产品,并且在仿制的产品上标注该专利权人的专利标记或者专利号,就构成了假冒他人专利的行为,依照《专利法》第六十三条的规定,不仅要依法承担民事责任,而且要受到行政处罚,严重的还要承担刑事责任。

专利权人行使其标记权,标注其专利标记和专利号,应当按照有关规定,标明专利的种类、专利号和授权日期,以便公众知道专利的相应情况。在实践中,许多专利权人没有标明专利的种类,也经常不标明专利号,而是仅仅写上“专利产品,防治必究”的字样,这种做法是不规范的,应当纠正。根据《专利法实施细则》第八十三条的规定:“专利权人依照专利法第十七条的规定,在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记的,应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明”。根据这一条规定,在专利申请提出以后授权以前,由于尚未获得专利权,申请人不得将该申请号作为专利号标注在其产品或包装上。

根据专利法的规定,专利权人标注专利标记和专利号是专利权人的一项权利,而不是他的义务。在专利法的第二次修改中,曾有人提议规定专利权人必须在其专利产品或者其包装上标明专利标记和专利号。但是这一建议没有被采纳,其中一个主要的理由就是有些专利产品是难于标明专利标记的,例如一种材料的组份、一种配方等,因此这些意见没有被接纳。不过我们认为,如果不能规定专利权人必须标注专利标记和专利号的义务的话,也应当鼓励专利权人尽量将专利标记和专利号标明出来。因为正如我们在前面介绍的那样,专利是一种无形财产,没有外观可以观察的形状,如果专利权人不予以标明的话,那么其他人要想了解其权利状态,只能到国家知识产权局专利局的公告中去查找,这显然是件费时费力的事情。尤其现在学界有不少加强对专利权保护的呼声,不少人提出要对侵犯专利权的行为实施无过错责任。在这种情况下,如果对于一般社会公众添加必须不停地去查阅国家专利局公告的负担,显然是不利于保护公众利益的。而要求专利权人标注其专利标记和专利号,并不给其增添太多的负担。而且,如果能够对专利产品增添标记的话,也能够为专利权人在提起诉讼的时候,作为证明有侵权故意的证据,这也是对专利权人有利的事情。美国专利法就规定,专利权人在其产销的专利产品或包装上必须标志“专利”字样及专利号,不然专利权受到侵害时就无法要求赔偿。有的国家甚至规定,不在专利产品上标明专利标记的,应当科处罚金。这显然太过于严厉,不太值得我国效仿。因此,我们认为如果不能规定专利权人进行标注专利标记和专利号的义务的话,最好也能在法律法规中鼓励专利权人最大可能地在专利产品上标注标记。专利法进行第三次修改时,便在第十七条中增加了专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的规定。

专利权人的这一标记权利与《专利法》第十七条第一款规定的发明人或者设计人表明自己是发明人或者设计人的权利是不一样的。《专利法》第十七条第一款规定:“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人”。这一款规定的标记的权利与后一款规定的权利是不一样的。后一款是专利权人有权在专利产品上标注专利标记的权利,目的是使他人能够得知该产品是专利产品。而本款规定的则是发明人或者设计人标注自己是发明人与设计人的权利。因为在很多时候,例如委托发明或者职务作品的情况下,发明人与设计人并不一定会是专利权人。但是发明创造是发明人或者设计人创造性劳动的成果,为了鼓励创造,首先应当承认它们是发明人或者设计人的成果,写明专利的发明人或者设计人,并且予以公布。因此,本款赋予了发明人或者设计人在专利文件上署名的权利。这种权利在理论上被有的学者称为专利权的“精神权利”或者“人身权”。这是对发明人或者设计人的创造性劳动的应有的精神上的奖励。

专利权人获得专利权以后,理所当然地具有自行实施其专利以赢取市场利益的权利。不过专利权人实施专利的权利并不是不受限制的,一般说来,专利权人实施专利的权利可能会受到两方面的限制:一方面,如果专利产品或者专利方法生产的产品是国家法律禁止或者限制的某类产品的制造、销售、使用等,那么专利权人就不能实施;另一方面,专利权人还可能与其他专利权人的专利出现交叉的关系,例如从属专利的权利人,要使用其专利所依存的那一专利就应当获得该专利权人的许可才行,否则将侵犯他人的专利权。

什么叫实施,根据发明的种类不同,专利法规定了不同的内容。大体分来,有物品的发明和方法的发明。方法的发明又可以分为生产制造物品的方法发明和和其他方法发明(如测定方法、通讯方法等)。根据我国《专利法》第二条对实用新型的定义,实用新型专利只能是产品专利,而不能是方法专利。由于产品专利和方法专利保护的客体不同,因此构成实施产品专利和实施方法专利的行为的类型也就不同。因此本章从这两个方面来讨论专利权人的实施权问题。